Распоряжение имуществом на случай смерти

Существуют различные варианты распоряжения имуществом на случай смерти. Какие-то, например традиционное завещание, нам давно привычны. Другие же появились относительно недавно и постепенно входят в нашу жизнь, к примеру — наследственный договор.

Если обычное завещание — сделка односторонняя, то есть наследники могут ничего не знать о его существовании, то наследственный договор относится к двусторонним сделкам: наследодатель распоряжается своим имуществом на случай смерти, а наследник эти условия принимает.

В наследственном договоре можно предусмотреть различные условия имущественного и неимущественного характера, указать обстоятельства, как зависящие, так и не зависящие от воли наследников, для того, чтобы они имели право наследовать. К примеру, обязанность осуществлять пожизненный уход за кем-либо. Наследственный договор может содержать условие о душеприказчике, исполнении завещательных отказов и завещательных возложений.

К наследственному договору применяются нормы о завещании, если иное не предусмотрено условиями договора. Наследственный договор может быть заключен гражданином дееспособным и правоспособным.

Наследником по наследственному договору может быть любой человек, вне зависимости от степени родства, и даже третье лицо, которое не принимало участия в его подписании, в том числе и наследственный фонд, создание которого также может быть предусмотрено условиями договора.

Сторонами наследственного договора могут быть юридические лица и публично-правовые образования.

Заключение наследственного договора предполагает обязательную видеофиксацию процесса совершения нотариального действия. Это дополнительная защита от оспаривания.

Права и обязанности по наследственному договору неотчуждаемы и не могут быть переданы иным способом. Отказаться от наследства можно, а вот уступить свои права в пользу другого человека нельзя.

Право на обязательную долю в наследстве при заключении наследственного договора сохраняется, то есть нетрудоспособные дети, родители, иждивенцы наследодателя получат причитающуюся им по закону часть наследства, даже если не упомянуты в договоре.

При жизни наследодатель может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Также наследодатель может в одностороннем порядке расторгнуть наследственный договор, а вот наследнику, желающему расторгнуть его, нужно либо прийти к соглашению с наследодателем либо обратиться в суд.

Наследственный договор не может содержать в себе условий, которые ущемляют правоспособность наследника. Например, наследодатель не может потребовать от наследника вступить в брак, отказаться от получения образования, изменить вероисповедание и т.д. Такие условия противоречат закону и сделают документ ничтожным.

Наследственный договор обязательно должен быть удостоверен нотариусом, который отвечает за то, чтобы документ полностью соответствовал требованиям законодательства. Составленный в простой письменной форме наследственный договор не имеет силы. То есть его невозможно заключить в чрезвычайных или угрожающих жизни обстоятельствах.

Что выбрать — завещание или договор ренты? — Нотариальная палата Свердловской области

Это тот документ, который удостоверяется только в нотариальной форме. Благодаря завещанию можно сделать так, чтобы не обидеть родственников и справедливо распределить свое имущество.

Нет близких родственников – составить завещание просто необходимо.

Ведь если наследникам первых очередей доказать свое родство не составит труда, то 4-й или 5-й очередей – достаточно проблематично, особенно если документы утрачены, не сохранились данные в архивах.

Завещать можно недвижимость, вклады в банках, имущественные права, например, по договорам долевого участия в строительстве. Завещание можно отменить и составить новое сколько угодно раз, на кого угодно, распределить имущество по видам.

Можно сделать завещательное возложение – завещать имущество одному наследнику, но возложить на него обязанность, к примеру, выплачивать денежные средства, или предоставить пожизненное безвозмездное пользование имуществом другому наследнику.

Причины переписывания завещаний могут быть разные. Граждане часто составляют завещание на конкретное имущество. Но сегодня – один автомобиль, завтра – другой, другая квартира, гараж и так далее. Завещанное имущество владелец мог продать, подарить.

Завещание в этом случае уже не работает, ведь имущества уже нет. Конечно, если человек каждый месяц ходит и переписывает завещание, стоит задуматься, зачем он это делает.

В таких случаях нотариус ведет с гражданином беседу, запрашивает у него справку о его психическом здоровье.

При удостоверении завещания нотариус ведет видеофиксацию. Ведь завещание вступает в силу, когда человека нет в живых. Может возникнуть спор у наследников, которые начинают утверждать, что умерший не мог этого сделать, так как был недееспособным, страдал разными заболеваниями и так далее. Видеозапись подтвердит, кто человек осознавал свои действия.

За рубежом так: кому завещано имущество, тот его и получит. В России завещание неабсолютное: статья 1149 Гражданского кодекса РФ ограничивает наследников.

Наследники первой очереди (супруг, дети, родители), достигшие пенсионного возраста на момент смерти наследодателя либо имеющие любую группу инвалидности, имеют обязательную долю в праве на завещанное имущество.

Обязательную долю рассчитывает нотариус, который заводит наследственное дело.

Не нужно забывать и о том, что все имущество, приобретенное в браке, при отсутствии брачного договора считается совместно нажитым имуществом.

В случае ухода из жизни одного супруга пережившему супругу будет выделяться его законная доля – половина от всего движимого и недвижимого имущества, вкладов.

В связи с этим наследники, указанные в завещании, не смогут получить всего того, что хотел передать им наследодатель.

Многие пожилые люди считают, что если составят завещание на родственника, тот потом их «доходит» – будет ухаживать за ними до смерти, помогать. Но завещание не предусматривает такой обязанности.

Не предусматривает ее и договор дарения, являющийся безвозмездной сделкой, в которой нет условий и встречных предоставлений. Подарил и забыл.

Новый собственник после регистрации может распорядиться имуществом в любой момент – продать, подарить и даже выселить бывшего собственника в судебном порядке. Об уходе и заботе здесь и речи нет.

Договор ренты

Чтобы вас не выселили из квартиры, лучше применить такой инструмент, как договор ренты. Пока в практике нотариусов такой договор встречается редко.

Договор ренты бывает двух видов: пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением. Оба договора подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Это очень сложная конструкция в плане взаимодействия сторон, и не только юридически, но и психологически.

Если договор пожизненной ренты предусматривает только денежные выплаты лицу, которое квартиру передает в собственность, то договор пожизненного содержания с иждивением несет еще и личностный характер.

Сторонам нужно иметь доверительные отношения. Здесь речь идет не только о покупке продуктов и лекарств, уборке и стирке, но и о гигиенических процедурах с самим рентополучателем, медицинском уходе.

При такой конструкции договора право собственности человек передает при жизни: собственником становится рентоплательщик, но квартира остается в залоге у рентополучателя – того лица, которое передает квартиру.

Право собственности на квартиру плательщик ренты имеет, но распоряжаться им не может. Это обременение, которое официально регистрируется в «Росреестре». Снять залог можно только после смерти рентополучателя.

По договору ренты обязанность содержать рентополучателя переходит даже при продаже квартиры. Происходит это только с согласия рентополучателя. Обязанность содержать его переходит вместе с квартирой. Соответственно, плательщиком становится новый собственник помещения. В этом случае рентополучатель не остается беззащитным.

По статистике, чаще договоры ренты заключают одинокие граждане, у которых нет надежды на помощь, у кого родственники не проявляют должного внимания, не хотят общаться с пенсионерами. Такие люди вынуждены прибегать к помощи посторонних, к примеру, тех же соседей по лестничной площадке.

Во избежание мошеннических действий договор ренты ни в коем случае нельзя заключать с чужими людьми, которых вы знаете небольшое количество времени. Отношения должны быть длительными и доверительными!

Татьяна Андреева, пресс-секретарь Нотариальной палаты Свердловской области

Понятие распоряжений на случай смерти в Российской Федерации

Девяткин, А. А. Понятие распоряжений на случай смерти в Российской Федерации / А. А. Девяткин. — Текст : непосредственный // Актуальные вопросы юридических наук : материалы XIII Междунар. науч. конф. (г. Казань, апрель 2022 г.). — Казань : Молодой ученый, 2022. — С. 5-9. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/435/17064/ (дата обращения: 26.07.2022).



В статье проводится анализ распоряжений на случай смерти в российском праве как акта посмертного распоряжения имуществом и иных способных к правопреемству объектов гражданских прав.

Ключевые слова: распоряжения на случай смерти, гражданское право, наследование, завещание.

Современное отечественное гражданское право характеризуется появлением новых способов реализации гражданских прав, даже в таких консервативных его отраслях, как наследственное право.

Данный процесс обусловлен как меняющимися экономическими и социальными реалиями, так и тем, что за свою жизнь человек, вступая во множество отношений имущественного и неимущественного характера, накапливает определенную совокупность прав и благ.

Законодательство приурочивает эту совокупность к личности посредством тех или иных юридических титулов и прав (вещных, обязательственных, интеллектуальных, корпоративных и пр.) и закрепляет право индивида распорядиться ими по собственному усмотрению. Как справедливо отметил В. М.

Марухно, толкование последней воли, в отличие от толкования иных сделок, не может не быть подчинено особым требованиям 8, с. 4.

Возможность распорядиться имущественными правами и благами восходит к самым началам отечественного права.

Так, в Своде законов гражданских, духовное завещание определялось как «законное объявление воли владельца о его имуществе на случай смерти» (ст. 1010).

В проекте Гражданского уложения Российской империи завещание трактовалось как «распоряжение, сделанное кем-либо на случай своей смерти обо всем своем имуществе или части его» (ст. 1379) 7, с. 174.

Известны отечественному законодательству и периоды, когда превалирование общественного интереса над личным ограничивало свободу распоряжения на случай смерти.

Достаточно вспомнить Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г.

«Об отмене наследования» 4, согласно которому отменялось наследование, как по закону, так и по завещанию, а имущество, принадлежавшее лицу, после его смерти становилось государственным достоянием РСФСР.

Несмотря на давность института распоряжений на случай смерти, о его научном осмыслении в системе отечественного права говорить не приходится.

В превалирующих случаях распоряжения на случай смерти рассматриваются в контексте гражданского права, при этом цивилистика к предмету гражданско-правового регулирования традиционно относит имущественные отношения.

Если обратиться к ст. 1118 ГК РФ 2, то «распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора», следовательно, основное назначение распоряжений на случай смерти — это имущественные распоряжения.

И в научной среде это понимание распоряжений на случай смерти остается основным.

До введения в гражданское право конструкции «наследственный договор» многими авторами прямо указывалось, что «единственным распоряжением на случай смерти в России является завещание» 9, с. 8.

Читайте также:  Субсидия на покупку квартиры

По мнению Е. В. Кулагиной, «завещание — личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу имущества, которое ему принадлежит, выполненное в предусмотренной законом форме» 10, с. 639. При этом, как справедливо отмечает Н. И.

Беседкина, человек «вправе определить судьбу имущества, тогда как правомочия на распоряжение своими личными неимущественными правами посредством завещания у наследодателя нет» 1, с. 67. Т. И. Зайцева и П. В.

Крашенинников так же приходят к выводу, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага не могут быть предметом завещания 5, с. 113.

Понятия «распоряжение на случай смерти», «завещательное распоряжение» и «завещание» отечественной юридической литературе зачастую используются как тождественные 9.

Профессор О. С.

Иоффе отмечал, что именно имущественные права и обязанности наследодателя образуют основное ядро наследственной массы, в то время как личные неимущественные права выступают объектом наследования только в той мере, в какой они необходимы для осуществления унаследованных имущественных прав 6, с. 291. При этом он отмечал, что «личные права неотделимы от личности в той мере, в какой они выражают индивидуальность личности, а в тех пределах, в каких они этой индивидуальности не выражают, личные права вполне передаваемы» 6, с. 280.

Несмотря на это, еще советскими учеными обращалось внимание на тот факт, что, хотя завещание делается на случай смерти, «отсюда не следует все же, что всякое распоряжение гражданина на случай смерти об имуществе является завещанием» 11, с. 114.

Е. А. Ходырева 13 предлагает классифицировать распоряжения на случай смерти по признаку наличия в распоряжении личности правопреемника, выделяя две группы:

– наследственные распоряжения, выявляющие преемника умершего гражданина в совокупности переходящих прав и обязанностей, что возможно благодаря составленному завещанию, в том числе совместному, указанию закона или условиям наследственного договора;

– ненаследственные распоряжения (например, определение судьбы тела после смерти или посмертное назначение опекуна (попечителя) несовершеннолетнему ребенку).

Представляется более обоснованной точка зрения С. Ю. Филипповой 12, предлагающей деление всех распоряжений на случай смерти на имущественные распоряжения и не направленные на распоряжение имуществом.

Стоит отметить, что современном обществе появились гибридные правоотношения, поэтому актуальным является вопрос о новом явлении «цифровой смерти», в которой сочетаются две основные группы интересов: имущественных, связанных с необходимостью обеспечения гражданского оборота отдельных элементов в составе аккаунта пользователя (например, произведения), и личных неимущественных, говорящих о тесной связи личности и аккаунта 3, с. 88.

По нашему мнению, под распоряжением на случай смерти следует понимать личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу юридической судьбы принадлежащих ему имущества, интеллектуальной собственности и иных способных к правопреемству объектов гражданских прав.

Таким образом, в законодательстве в настоящее время существует институт, сходный по своей правовой природе с завещанием, но по цивилистическим определениям завещания не относящийся к нему.

Сложность выявления соотношения распоряжений на случай смерти и завещательных распоряжений состоит еще и в том, что правовые нормы, определяющие их содержание и требования к их документальному оформлению, не систематизированы и могут содержаться не только в разных разделах Гражданского кодекса РФ, но и в иных законах. Их можно найти в законодательстве о страховании и в семейном законодательстве, в законах о трансплантации и о погребении, а также в законодательстве об охране здоровья.

Литература:

  1. Беседкина, Н. И. Завещательное возложение как особое завещательное распоряжение гражданина на случай смерти / Н. И. Беседкина. — непосредственный // Образование и право. — 2020. — № 5. — С. 64–68.
  2. Данилов, Н. А. Правовое регулирование доступа к информации пользователя сети Интернет после его смерти: сравнительно-правовое исследование / Н. А. Данилов, В. В. Силкин. — непосредственный // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2021. — № Т. 17, № 186. — С. 86–101.
  3. Зайцева, Т. И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 3-е изд., перераб. и доп. / Т. И. Зайцева, П. В. Крашенинникова — М.: Стаут, 2003. — 384 с. — непосредственный.
  4. Иоффе, О. С. Советское гражданское право (Курс лекций). [Часть III]: Правоотношения, связанные с продуктами творческой деятельности; Семейное право; Наследственное право / О. С. Иоффе. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1965. — 374 c. — непосредственный.
  5. Кодификация российского гражданского права: Свод законов гражданских Российской империи, проект Гражданского уложения Российской империи, Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. — Екатеринбург: Издательство института частного права, 2003. — 927 с. — непосредственный.
  6. Марухно, В. М. Недействительность завещания: специальность 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Марухно Василиса Михайловна; Кубанский гос. аграрный ун-т. — Краснодар, 2011. — 209 c. — непосредственный.
  7. Путинцева, Е. П.. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации и Федеративной Республики Германии / Е. П. Путинцева. — М.: Стаут, 2016. — 160 c. — непосредственный.
  8. Российское гражданское право: в 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / под ред. Е. А. Суханова. — Москва: Статут, 2016. — 960 с. — непосредственный.
  9. Серебровский, В И. Избранные труды по наследственному и страховому праву / В. И. Серебровский; Науч. ред.: Ем В. С.. — 2-е изд., испр. — М.: Статут, 2003. — 558 c. — непосредственный.
  10. Ходырева, Е. А. «Estate planning» и выбор супругам и вида наследственного распоряжения / Е. А. Ходырева — непосредственный.// Вест. Пермского ун-та. Юридические науки. — 2020. — Вып. 48. — С. 364–387.
  11. Филиппова, С. Ю. Распоряжения на случай смерти: опыт систематизации норм частного права / С. Ю. Филиппова — непосредственный // Вест. МГУ. Сер. 11. Право. — 2017. — № 4. — С. 29–46.
  12. Декрет ВЦИК от 27.04.1918 «Об отмене наследования» // Декреты Советской власти. Т. II. 17 марта — 10 июля 1918 г. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории акад. наук СССР. — М.: Политиздат, 1959. — 698 с. — непосредственный.

Отмена завещания последующим договором ренты — Юридическая консультация

Начать следует с того, каким образом трактуется сущность завещания в действующем гражданском законодательстве. В соответствии с п. 1, 5 ст.

1118 ГК РФ завещание – это односторонняя сделка, которая направлена на распоряжение имуществом завещателя на случай его смерти и создает права и обязанности после открытия наследства (т.е. после смерти наследодателя). Завещание, наряду с законом и наследственным договором, является одним из оснований наследования (ч. 1 ст.

1111 ГК РФ). Иными словами, на основании содержащихся в завещании распоряжений завещателя наследственное имущество (наследство) переходит в собственность иных лиц (наследников).

И тут надо иметь в виду два принципиально важных момента:

1) завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем (ч. 1 ст. 1120 ГК РФ). Как указано в п.

18 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания, утвержденных решением Правления ФНП от 1-2 апреля 2004 г.

(протокол № 04/04), при нотариальном удостоверении завещания не требуется представления нотариусу доказательств, подтверждающих право завещателя на указываемое в завещании имущество. Стало быть, в завещании может упоминаться имущество, как принадлежащее завещателю, так и не принадлежащее ему;

2) в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ).

Если на момент смерти наследодателя та или иная вещь ему не принадлежала, то она не входит в состав наследства, хотя бы она и была упомянута в завещании.

А значит, эта вещь не перейдет к наследникам в соответствии с завещанием; завещание в этой части не будет иметь юридической силы (потому что нельзя распорядиться чужим имуществом, распорядиться можно только своим).

Договор пожизненного содержания с иждивением (как и прочие разновидности договора ренты) предполагает переход права собственности на имущество получателя ренты (в данном случае — квартиру) не после смерти получателя ренты, а сразу же после вступления договора пожизненного содержания с иждивением в силу.

Это явствует, в частности, из определения этого договора, содержащегося в п. 1 ст.

601 ГК РФ: по договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты – гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты («передает», а не «обязуется передать» когда-нибудь в будущем).

Поэтому на момент смерти получателя ренты квартира, ранее завещанная им, а потом отчужденная по договору пожизненного содержания с иждивением, уже не будет являться его собственностью.

Не будучи его собственностью на момент открытия наследства, эта квартира не будет входить в состав наследства после данного гражданина.

К наследникам умершего эта квартира уже не может перейти, поскольку наследники приобретают право на наследственное имущество, а квартира, ранее отчужденная по договору пожизненного содержания, не входит в состав наследства.

Соответственно, те завещательные распоряжения, которые были сделаны наследодателем в отношении этой квартиры, после ее отчуждения по договору пожизненного содержания утрачивают силу.

Можно ли распорядиться имуществом на случай смерти иным способом помимо завещания прокомментировала Топлакалцян Седа в газете «ЭЖ Юрист»

В апрельском номере 14/2017 газеты «ЭЖ Юрист» вышла статья Седы Топлакалцян «У наследственного права есть соперники», в которой автор подробно описала существующие механизмы наследования отдельных видов имущества.

У наследственного права есть соперники

Читайте также:  Подача декларации физическим лицом

Гражданским кодексом РФ четко определено, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Но не всякое распоряжение об имуществе гражданина на случай смерти является завещанием. В законодательстве есть и другие механизмы наследования отдельных видов имущества.

Как они сосуществуют с наследованием в правоприменительной практике?

Уставы хозяйственных обществ

Одним из таких механизмов является переход доли умершего лица – участника хозяйственного общества наследникам. Общие положения наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью предусмотрены ст. 1176 ГК РФ. Более детально порядок наследования доли умершего участника регулируется нормами корпоративного права – Федеральным законом от 08.02.

1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью (п. 8 ст. 21).

Документом, в котором можно предусмотреть положение по наследованию, является устав хозяйственного общества. Ограничить право наследников после смерти участника общества можно путем внесения в устав положения о том, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам допускается только с согласия остальных участников общества.

В этом случае остальные участники общества принимают решение либо о принятии в состав участников общества наследников умершего участника, либо об отказе в принятии. В этом случае общество должно выплатить наследнику/наследникам действительную стоимость доли умершего участника.

При наследовании доли в порядке правопреемства права на долю переходят наследнику/наследникам в момент открытия наследства у нотариуса, а права и обязанности участника общества переходят только после регистрации соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических лиц.

Частично вопрос наследования доли в уставном капитале общества регулируется нормами Семейного кодекса РФ, когда доля наследуется супругом/супругой умершего участника общества. Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ доли в уставном капитале хозяйственных обществ являются общим имуществом супругов, если они приобретены в период зарегистрированного брака.

Для защиты прав наследника/наследников, а также обеспечения осуществления нормальной хозяйственной деятельности в период вступления наследников в права владения нотариус по заявлению остальных наследников либо заинтересованных лиц (участников общества) учреждает доверительное управление долей.

Порядок оформления наследственных прав и прав пережившего супруга на долю в устав- ном капитале нотариусом, поря- док учреждения доверительного управления долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью регулируются Методическими рекомендациями по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв.

на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 — 29.05.2010). Таким образом, участники общества могут предусмотреть в уставе положение, ограничивающее права наследников/правопреемников на вступление в участники общества, но при этом участники общества обязаны выплатить наследникам действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества.

Соглашение о предоставлении опциона

С марта 2015 года в ГК РФ введена норма 429.2, регулирующая порядок предоставления опциона на заключение договора. Позже положения об опционе на заключение договора были внесены в Закон № 14-ФЗ (ст. 21).

Сущность соглашения о предоставлении опциона заключается в том, что одна сторона (оферент) посредством подписания безотзывной оферты предоставляет второй стороне право на заключение в будущем в течение определенного срока договора/ договоров на условиях, предоставленных опционом.

Опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между коммерческими организациями.

Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом. Соглашение о предоставлении опциона имеет ряд особенностей. Опцион на заключение договора может быть включен в другое соглашение (п. 6 ст. 429.

2 ГК РФ), например в договор об осуществлении прав участников (п. 3 ст. 8 Закона № 14-ФЗ), договор займа и иной договор.

Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт возможен только при наступлении определенного таким опционом условия или события, в том числе зависящего от воли одной из сторон.

В контексте корпоративных отношений участники хозяйственного общества могут заключить соглашение о предоставлении опциона, в котором одному из участников за плату будет предоставлено право последующего оформления собственности на долю в обществе в течение всего срока действия соглашения путем акцепта безотзывной оферты. В случае смерти оферента второй участник общества (акцептант) имеет право оформить акцепт на безотзывную оферту по соглашению о предоставлении опциона.

При акцепте вторым участником оферты нотариус дополнительно истребует от акцептанта доказательства, подтверждающие наступление отлагательного или ненаступление отменительного условия, предусмотренные опционом, от которых зависит возможность акцепта (ст. 157, абз. 2 ст. 429.2 ГК РФ, абз. 6 п. 11 ст. 21 Закона № 14-ФЗ). Дополнительно при удостоверении акцепта безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора нотариус обязан проверить:

соблюдение акцептантом срока для акцепта, предусмотренного опционом или установленного законом (п. 2 ст. 429.2, ст. 440, 441 ГК РФ);

соответствие условий, на которых акцептант готов заключить договор по условиям, указанным в опционе и в безотзывной оферте (ст. 429.2, 443 ГК РФ);

соблюдение порядка, установленного опционом для акцепта (ст. 429.2 ГК РФ).

Что же касается вопросов наследственного права, то в соответствии с действующими нормами о наследственном праве в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства в том числе имущественные права и обязанности. По аналогии с оформлением прав по договорам банковского вклада, займа, аренды недвижимого имущества, долевого участия в строительстве наследникам переходят обязанности по передаче имущества (доли в уставном капитале общества) оференту. Смерть наследодателя по общему правилу не влечет ни изменения, ни прекращения договоров, в которых он участвовал. Место наследодателя в этих договорах занимают его наследники, исключение составляют только договоры, тесно связанные с личностью наследодателя.

Таким образом, эти положения позволят исключить риски, связанные с уклонением стороны от передачи доли и тем самым от неисполнения своих обязательств, а также риски по переходу доли в собственность наследникам.

Договор накопительного страхования жизни

Еще одним механизмом наследования определенного вида имущества – денежных средств, являющихся страховой выплатой, вы- ступает страхование жизни.

Отношения по личному страхованию жизни регулируются ст. 934 ГК РФ. Одним из видов личного страхования выступает договор накопительного страхования жизни.

Договор накопительного страхования жизни позволяет страхователю формировать накопления к определенной дате либо событию. На практике он заключается на срок от 5 до 20 лет. В течение всего действия договора накопительного страхования жизни страхователь по своему усмотрению производит выплаты для накопления и увеличения размера страховой выплаты.

После первого взноса у страхователя возникает право на гарантированную выплату накоплений, которые будут возвращены страхователю по окончании срока действия договора накопительного страхования либо после наступления события (страхового случая), предусмотренного договором, а также право на гарантированную выплату выгодоприобретателю, указанному в договоре накопительного страхования жизни, при отсутствии выгодоприобретателя – застрахованному лицу или наследникам застрахованного лица. Следует отметить, что при подписании договора накопительного страхования жизни определение выгодоприобретателя не является обязательным. Но для сокращения сроков выплаты при наступлении страхового случая или истечении срока действия договора страхования определение выгодоприобретателя по договору накопительного страхования представляется целесообразным и позволяет исключить право наследников страхователя на получение страховой выплаты и сократить срок осуществления выплаты страховщиком.

Выгодоприобретателями по договору страхования жизни могут выступить как родственники страхователя (застрахованного лица), так и третьи лица (участники хозяйственных обществ).

Не в зависимости от того, является ли выгодоприобретателем родственник страхователя или третье лицо, он имеет преимущественное право перед наследниками страхователя на получение страховой выплаты.

При наличии выгодоприобретателя/выгодоприобретателей по договору накопительного страхования жизни страховая компания производит выплату выгодоприобретателю, не дожидаясь истечения шестимесячного срока для наследования.

Еще одним преимуществом договора пожизненного страхования жизни в отличие от завещания является отсутствие налогообложения при получении выгодоприобретателем либо застрахованным лицом, его наследниками страхового возмещения (подп. 3 п. 1 ст. 213 НК РФ). То есть страховая организация при выплате страхового возмещения по договору накопительного страхования жизни обязана самостоятельно удерживать сумму налога, исчисленную с суммы дохода.

Таким образом, при заключении договора страхования страхователь может предусмотреть выгодоприобретателя, которому после его смерти будет выплачена страховая выплата вне зависимости от наличия наследников по закону, в состав которых также входят наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве.

договор страхования (страховой полис);

свидетельство ЗАГСа или его заверенную копию о смерти застрахованного лица;

документ, удостоверяющий личность;

завещательное распоряжение (если оно составлялось отдельно от договора страхования);

квитанцию об оплате последнего взноса (если взносы уплачивались наличными деньгами).

На практике, если выгодоприобретатель – третье лицо, не являющееся родственником страхователя, он не сможет подтвердить факт смерти страхователя и представить копию свидетельства о смерти страхователя, так как по действующему законодательству свидетельство о смерти выдается только родственникам умершего.

Совместный (семейный) счет в банке

Другим механизмом наследования имущества выступает получение денежных средств по договору банковского счета. Рассмотрим один из видов – совместный (семейный) счет.

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ находится проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую и вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым ГК РФ будет регламентировать новые виды банковских счетов: совместный банковский, накопительный счет создаваемых юридических лиц, публичный депозитный и другие. Согласно законопроекту субъектный состав совладельцев совместного счета не ограничивается, то есть совладельцами могут выступать как физические, так и юридические лица, индивидуальные предприниматели. По таким счетам банк обязан принимать поступившие от совладельцев денежные средства, выполнять распоряжения каждого из клиентов о перечислении или выдаче соответствующих сумм. Владельцы совместного счета могут в договоре предусмотреть виды операций, которые может совершить только один из вкладчиков, порядок удостоверения совершения операций по счету (наличие индивидуальных кодов, паролей у каждого из вкладчиков). На практике такая конструкция представляется интересной, так как сейчас расчеты между физическими лицами в основном проходят в наличном порядке путем зачисления на банковский счет либо получения денежных средств в банке, однако перед ее применением следует разобраться со всеми нюансами и спорными вопросами. Нововведение представляется интересным для членов семьи, которые, открыв совместный счет, могут распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. После смерти одного из вкладчиков они наследуют его долю по закону, но они могут продолжать пользоваться денежными средствами на счету и до момента оформления наследственных прав по действующему законодательству. То есть им не придется ждать истечения шестимесячного срока для вступления в права наследования и получения денежных средств на основании свидетельства о праве на наследство. Применительно к корпоративным отношениям участники хозяйственного общества и само общество могут открыть совместный счет и распоряжаться денежными средствами на счете по своему усмотрению. Однако возникает неопределенность по вопросам налогообложения операций по такому виду счетов, не урегулированы механизмы привлечения к ответственности одного из совладельцев совместного счета, вопросы страхования вкладов, очередность страхового возмещения по вкладу, если совладельцами одновременно являются и физические лица, и юридические, вопросы наследования денежных средств по таким счетам. Могут возникнуть злоупотребления со стороны остальных совладельцев счета при смерти одного из совладельцев, так как банк не сможет произвести фиксацию денежных средств на дату смерти владельца счета. То есть может произойти ситуация, когда при наследовании наследниками умершего владельца на совместном счете не останется денежных средств. Остается открытым вопрос: кто будет нести ответственность перед наследниками?

Читайте также:  Как доказать родство для права подхоронения?

Резюмируя выше изложенное, отметим, что обозначенные способы передачи имущества применяются на практике, но также продолжает действовать норма 1118 ГК РФ, предусматривающая, что «распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем составления завещания». Поэтому законодателю нужно привести общие нормы о наследственном праве в соответствие с другими механизмами распоряжения имуществом на случай смерти.

Как составить завещательное распоряжение

Сбережения

/ 12 января 08:40

Собираетесь оставить наследникам средства на банковском счете? Для этого не обязательно посещать нотариуса. Достаточно составить завещательное распоряжение денежными средствами в банке. Разбираемся с нюансами наследного права.

Чтобы завещать сбережения, не обязательно обращаться к нотариусу

Зачастую пожилой наследодатель предпочитает не связываться с нотариусом и не составлять завещание. Одни не желают платить, другие не хотят вникать в юридические тонкости, третьи просто не видят в этом необходимости – все имущество в любом случае будет разделено между наследниками по закону.

Но что, если хочется отдельно распорядиться денежными средствами на банковских счетах? Например, чтобы любимая внучка смогла оплатить себе достойное образование, когда подрастет. Неужели ради этого придется ждать очередь на прием к нотариусу, слушать его долгие нравоучительные речи и читать непростые для понимания юридические документы?

К счастью, законодательство идет в этом вопросе навстречу россиянам. Теперь для распределения личных финансов между наследниками достаточно составить завещательное распоряжение (ЗР) денежными средствами.

Что такое завещательное распоряжение на банковский вклад

Это банковский документ, имеющий силу нотариально заверенного завещания. Оформить и подписать его вы можете в любой финансовой кредитной организации, в которой у вас имеются денежные сбережения. Главная особенность такого ЗР заключается в том, что оно распространяется исключительно на деньги на банковском счете в данной организации.

Другими словами, вы не можете указать помимо них в завещательном распоряжении на банковский вклад квартиру, гараж, мотоцикл или аквариумных рыбок. Даже наличные накопления – persona non grata в таком документе. В этом случае он станет ничтожным, то есть потеряет юридическую силу.

Отличная новость в том, что правильно оформить и зарегистрировать ЗР вам могут помочь банковские служащие. По сравнению с нотариусами они, как правило, более гостеприимны и проще в общении, поскольку культуре взаимоотношений с клиентами в таких организациях придается высокое значение.

Кроме того, нотариусу придется заплатить, а кредитная организация обязана предоставить такую услугу безвозмездно.

Заставьте свои сбережения работать и приносить вам пассивный доход! В Совкомбанке есть линейка вкладов с гибкими условиями – вы сможете подобрать подходящий для себя вариант. Высокая ставка до 8,3% годовых убережет деньги от инфляции и поможет быстрее накопить на крупные покупки. Подайте заявку онлайн!

В юридической практике применяют и другие формы завещательных распоряжений на случай различных жизненных ситуаций.

  • Перечисление особых условий получения наследства, таких как достижение выгодоприобретателем определенного возраста, заключение брака (в том числе с конкретным человеком) и т. п.
  • Назначение заменяющего наследника, которому будет переписано имущество в случае смерти основного или кому последний должен будет его завещать.
  • Назначение исполнителя воли умершего – если он желает обязать кого-то из своих отпрысков исполнить те или иные действия (церемониальные, коммерческие и т. п.).

Главное отличие всех этих форм от ЗР на банковский депозит в том, что они могут быть заверены только нотариусом.

Как его составить

Конкретная форма завещательного распоряжения на сбережения законодательством не установлена. Однако имеются общие правила оформления документа (помимо очевидной грамотности изложения).

Завещательное распоряжение можно составить как в письменной, так и в печатной форме

  1. Количество экземпляров – не менее двух, в письменной или печатной форме – не имеет значения.
  2. В документе должны быть отражены: дата подписания, реквизиты банковских счетов, паспортные данные наследников и причитающиеся им доли (если их не указать, то сумма будет поделена поровну).
  3. Следует указать допустимый срок действия ЗР.
  4. Документ должен быть соответствующим образом завизирован и зарегистрирован банковским служащим.

Важно: не допускается указывать в одном завещательном распоряжении правила наследования вкладов, открытых в разных кредитных учреждениях. На каждое из них следует составить отдельный документ.

После оформления ЗР один экземпляр наследодатель забирает с собой, а второй остается в банке. Никаких других действий совершать больше не нужно.

Если же составитель ЗР решит изменить свою волю, он вправе это сделать в любой момент, и кредитная организация не может ему в этом отказать. Наследодатель не обязан объяснять кому-либо свои мотивы. Аналогично он вправе изъять и уничтожить подписанное ранее волеизъявление.

Совкомбанк предлагает вклады для пенсионеров под высокий процент сроком на 2, 3, 6, 12 и 36 месяцев. На сайте можно ознакомиться с условиями, рассчитать доходность и оставить заявку.

Документ вступает в силу с момента смерти его составителя. Наследники должны обратиться к нотариусу по месту открытия наследства и предъявить ему ЗР. Юрист сделает запрос в банк, в котором оно было составлено, и, получив положительный ответ, выдаст каждому наследнику свидетельство о праве на наследство.

Только имея на руках данный документ, имеет смысл обращаться в финансовое учреждение за причитающимися средствами. Одного только завещательного распоряжения для этого недостаточно – бенефициар должен подтвердить, что государственные органы не имеют претензий к озвученной воле наследодателя.

Заявить о своих правах на наследство ранее чем через полгода можно в судебном порядке

Наследники вступают в право владения средствами в банке через полгода с даты открытия наследства. Однако если наследник единственный и у него нет иждивенцев или супруги(-а), он может получить деньги раньше, обратившись в суд.

Законодательное регулирование

Указанная процедура использования завещательного распоряжения в банка регламентирована статьей 1128 Гражданского кодекса РФ. Но если депозит был открыт до 2002 года, то получить средства можно по упрощенной схеме, то есть без предъявления свидетельства от нотариуса.

Кому достанется имущество по завещанию

Владелец имущества вправе назначить наследником любого человека, организацию и даже животное. Никаких ограничений в этом вопросе законодательство не налагает.

Однако несмотря на то, что усопший имел право распорядиться собственными средствами по своему усмотрению, при определенных обстоятельствах государство может вмешаться в процедуру их распределения.

Завещание аннулируется, если судом доказано, что в момент подписания ЗР волеизъявитель находился в таком состоянии, что не мог адекватно оценивать последствия своих действий, либо он сделал это под давлением других лиц.

Завещание корректируется в плане перечня наследников и размеров причитающихся им долей и в случаях:

  • если волеизъявитель не завещал ничего или завещал слишком маленькую сумму неработающей(-ему) супруге(-у) или своим несовершеннолетним (недееспособным) иждивенцам. По закону эта сумма не может составлять менее 50% от той суммы, которая причиталась бы таким гражданам при разделе имущества без завещания;
  • один из наследников признан судом или самим волеизъявителем (если он не успел внести соответствующие изменения в ЗР) недостойным.

Недостойного наследника вычеркнут из завещания даже после смерти наследодателя

Если усопший не оставил завещание, то все его имущество, деньги и другие ценности унаследуют его родственники и близкие люди в установленном законом порядке. Гражданским кодексом определено восемь очередей наследования по убыванию значимости.

Первая очередь – дети, родители и супруг(-а), последняя – нетрудоспособные иждивенцы. Каждая последующая очередь вступает в право распределения наследства только если в предыдущих никого не осталось или все они заявили об отказе от наследства.

В случае если наследников по закону также не осталось, имущество и ценности получают статус выморочного и переходят в собственность муниципалитета, на территории которого оно находится, региональных или федеральных органов власти.

Данис Казанцев

Люблю анализировать и разбирать этот мир по кирпичикам. Стану вашим проводником в непредсказуемых финансовых джунглях.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *